Гл а в а 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Понятие и общая характеристика интеллектуальной собственности по законодательству Российской Федерации

Понятие интеллектуальной собственности в отечественном праве сформировалось не сразу, и теоретико-правовые подходы к его определению не раз менялись. Так если в XIX в. российское законодательство относило права авторов и изобретателей к разновидности права собственности (т.е. признавало их разновидностью имущественных вещных прав), то в начале XX в. большинство российских специалистов высказывалось в пользу использования в законодательстве более точного термина - «исключительные права». Последний термин хотя и не исключал имущественную природу интеллектуальных прав, но и не уравнивал их с вещными правами. Что касается советского периода развития отечественного законодательства, юридической науки и правоприменительной практики, то он характеризуется отрицанием «исключительного права» как буржуазного правового института. В силу этого идеологического обстоятельства даже робкие попытки ученых воспользоваться «проприетарной моделью» в целях исключительно научного анализа отношений в сфере интеллектуальной деятельности осуждались и расценивались как недопустимое перенесение на советскую правовую почву буржуазных юридических конструкций, легализующих и превозносящих частнособственнические интересы и прикрывающих эксплуататорскую сущность права капиталистических государств[1].

С формально-юридической точки зрения, представляется, что наиболее веской причиной, детерминировавшей появление и закрепление термина «интеллектуальная собственность» в национальном российском гражданском законодательстве, стала необходимость исполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из ряда многосторонних международных соглашений, направленных на защиту интеллектуальных прав авторов различных результатов творческой деятельности и правообладателей. Так, например, в соответствии со ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее - ВОИС), подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененной 2 октября 1979 г.[2], понятие интеллектуальной собственности охватывает собой широкий спектр прав, относящихся к следующим результатам творческой и иной интеллектуальной деятельности:

  • - литературным, художественным и научным произведениям;
  • - исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
  • - изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
  • - научным открытиям;
  • - промышленным образцам;
  • - товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
  • - защите против недобросовестной конкуренции и др.

Представляется, что именно в силу международных обязательств термин «интеллектуальная собственность» надолго вошел в российский правовой оборот. И, как полагают специалисты, нет какой-либо особой необходимости тратить силы на его исключение из правовой базы и правоприменительной практики, даже если он несовершенен. Что касается недостатков, присущих данному термину

  • - во-первых, он не в состоянии точно и полно отразить многообразие функций всех видов интеллектуальных прав;
  • - во-вторых, он создает вероятность смешения интеллектуальной собственности с собственностью материальной[3], а как результат - смешения интеллектуальных прав с вещными правами.

В условиях существующей в Российской Федерации правовой реальности в области нормативного правового регулирования общественных отношений в сфере создания и использования результатов творческой и иной интеллектуальной деятельности можно говорить о целостной системе актов российского законодательства, являющихся источниками правовых норм соответствующего содержания. Возглавляет ее основной закон российского государства - Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». В развитие положений основного закона центральный источник норм права интеллектуальной собственности в частности и гражданского права в целом - Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) установил законный режим использования объектов интеллектуальной собственности, тогда как уголовный закон и административное законодательство установили основания и меры публичной (уголовной и административной) юридической ответственности за нарушения этого режима (посягательства на интеллектуальную собственность).

Примечательно, что при принятии Четвертой части ГК РФ, законодатель существенно изменил содержание понятия «интеллектуальная собственность» по сравнению с его первоначальной редакцией. В связи с этим многие прежние нормы ГК РФ с 1 января 2008 г. либо утратили свою силу и были исключены (ст. 138), либо начали действовать в обновленной редакции (ст. 2 и 128).

Так в первоначальной редакции п. 1 ст. 2 ГК РФ (в ред. 1994 г.) об отношениях, регулируемых гражданским законодательством, интеллектуальная собственность определялась как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. А с указанной выше даты термин «интеллектуальная собственность» из п. 1 ст. 2 ГК РФ был вообще исключен. Российское гражданское законодательство с этого момента определяет не «основания возникновения и порядок осуществления... исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности)» (в ред. 1994 г.), а «основания возникновения и порядок осуществления... прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав)» (в ред. 2006 г.).

В соответствии с первоначальной редакцией ст. 128 ГК РФ (ред. 1994 г.), посвященной видам объектов гражданских прав, понятие интеллектуальной собственности раскрывалось законодателем похожим образом - как результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Но после вступления Четвертой части ГК РФ в юридическую силу в ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав стали относить не «результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность)» (в ред. 1994 г.), а «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность)» (в ред. 2006 г.).

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что если после принятия российским законодателем в 1994 г. Первой части

ГК РФ интеллектуальная собственность отождествлялась с совокупностью исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, то после введении в действие Четвертой части ГК РФ с 1 января 2008 г. и по настоящее время термин «интеллектуальная собственность» официально трактуется как совокупность результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к этим результатам средств индивидуализации.

Соответствующий новый подход российского законодателя к официальной трактовке понятия интеллектуальной собственности нашел свое прямое выражение и закрепление не только в новой редакции ст. 128 ГК РФ, но и в ст. 1225 ГК РФ, с которой собственно и начинается Четвертая часть ГК РФ и которая имеет название «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». В частности в и. 1 ст. 1225 ГК РФ нашли официальное отражение следующие правовые идеи:

  • - во-первых, определено, что интеллектуальная собственность представляет собой именно результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана;
  • - во-вторых, указаны конкретные виды интеллектуальной собственности в виде исчерпывающего перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В данный перечень российским законодателем включены и тем самым соответственно видами интеллектуальной собственности официально в законе объявлены:

  • 1) произведения науки, литературы и искусства;
  • 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
  • 3) базы данных;
  • 4) исполнения;
  • 5) фонограммы;
  • 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
  • 7) изобретения;
  • 8) полезные модели;
  • 9) промышленные образцы;
  • 10) селекционные достижения;
  • 11) топологии интегральных микросхем;
  • 12) секреты производства (ноу-хау);
  • 13) фирменные наименования;
  • 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
  • 15) наименования мест происхождения товаров;
  • 16) коммерческие обозначения.

При этом в соответствии со ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают:

  • - во-первых, исключительное право, являющееся имущественным правом;
  • - во-вторых, в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права (право авторства и др.);
  • - в-третьих, и иные права (право следования, право доступа и др.).

По своему месту в российской классификации субъективных гражданских прав они могут быть отнесены к субъективным правам на нематериальные блага, поскольку их объектами выступают продукты интеллектуальной (т. е. психической, мыслительной и, как правило, творческой) деятельности, а не вещи, деньги либо ценные бумаги. Это права абсолютные, поскольку они реализуются действиями самого управомоченного субъекта, не нуждающегося для их осуществления в действиях какого-либо обязанного по отношению к нему лица. При этом все остальные лица одинаково обязаны воздерживаться от нарушения данных субъективных прав автора или правообладателя.

В составе интеллектуальных прав законодатель на первое место поставил исключительное право, называя его правом имущественным. Интеллектуальные права, наряду с исключительным правом, включают традиционно и права личные неимущественные. Однако эти права, в отличие от исключительного права, признаются в случаях, предусмотренных ГК РФ. Это, впрочем, означает также, что личных неимущественных прав, являющихся общими для всех «интеллектуальных объектов», не так много, и они могут различаться от объекта к объекту интеллектуальной собственности. Личными неимущественными правами принято считать права, неразрывно связанные с личностью правообладателя, объектом которых являются нематериальные блага. В частности действующее гражданское законодательство различает в составе интеллектуальных прав такие личные неимущественные права автора, как право авторства, право на имя и иные неимущественные права (ст. 1228, 1255, 1292, 1345, 1356, 1408 ГК РФ). Также нормы действующего права интеллектуальной собственности позволяют вести речь о личных неимущественных правах не только авторов, но и некоторых других лиц, а именно:

- правопреемников автора (ст. 1267, 1316 ГК РФ);

  • - обладателей смежных прав (ст. 1315, 1323, 1333, 1338 ГК РФ);
  • - организаторов создания «интеллектуальных объектов» (ст. 1240 ГК РФ) и др.

Остальные интеллектуальные права авторов и иных лиц могут быть как имущественными, так и неимущественными, вследствие чего законодатель в ст. 1226 ГК РФ употребляет по отношению к ним термин «иные права», как бы давая понять, что в составе иных могут быть как неисключительные имущественные права авторов и других лиц (например, право следования (ст. 1293 ГК РФ), право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), право на получение вознаграждения (ст. 1296, 1370, 1408 ГК РФ), право использования результата интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (ст. 1542 ГК РФ), право на созданную технологию (ст. 1544 ГК РФ), так и неимущественные права, не относимые законодателем к категории личных (право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и др.).

Интеллектуальные права включают как права на результаты творческой деятельности (например, произведения, охраняемые авторским правом, результаты исполнительства, изобретения, селекционные достижения и т.п.), так и права на другие нематериальные результаты умственного труда, при создании которых творчество необязательно (например, фирменные наименования, товарные знаки, наименования места происхождения товаров, секреты промысла, известные как «ноу-хау», и т.п.).

С точки зрения механизма гражданско-правового регулирования, системы гражданского законодательства и науки гражданского права, интеллектуальная собственность может и должна пониматься не только в указанном выше значении особого вида объектов субъективных гражданских прав, отождествляемых с перечисленными в п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, но и как самостоятельный правовой институт гражданского законодательства. И хотя содержание юридического института интеллектуальной собственности составляют правовые нормы различной отраслевой принадлежности, включая даже отдельные нормы административного и уголовного законодательства, все-таки ведущее место среди них, несомненно, принадлежит нормам гражданского права. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать интеллектуальную собственность именно как гражданско-правовой институт, но для охраны его основных положений законодателем интенсивно применяются меры не только гражданско-правовой, но и административной и уголовной ответственности.

Гражданско-правовые нормы определяют понятие и содержание интеллектуальной собственности, регулируют реализацию исключительных прав, а также договорные отношения по предоставлению прав на результаты интеллектуальной деятельности. На интеллектуальную собственность распространяются общие принципы наследования, устанавливаемые гражданским законодательством.

По смыслу Четвертой части ГК РФ право интеллектуальной собственности образует даже не институт, а отдельную подотрасль гражданского права, которая представлена следующими юридическими институтами:

  • 1) авторское право (интеллектуальные права на произведения литературы, науки и искусства);
  • 2) права, смежные с авторскими (интеллектуальные права на исполнения, фонограммы, сообщения передач эфирного или кабельного вещания, базы данных, произведения, обнародованные после перехода в общественное достояние);
  • 3) патентное право (интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы);
  • 4) право на селекционное достижение;
  • 5) право на топологию интегральной микросхемы;
  • 6) право на секрет производства;
  • 7) право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальные права на фирменное наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение);
  • 8) право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (интеллектуальные права организатора единой технологии на единую технологию и входящие в ее состав результаты интеллектуальной деятельности).

Как уже было сказано, действие норм гражданского права в области создания и использования объектов интеллектуальной собственности может усиливаться нормами иного отраслевого законодательства. Так, например, административно-правовые нормы устанавливают систему управления интеллектуальными правами и контроля за их осуществлением; нормы финансового права определяют порядок финансирования государством и муниципальными органами государственного (муниципального) заказа в рассматриваемой сфере и т.д. Кроме того, большое значение в структуре интеллектуальных правоотношений принадлежит информационным, а также правовым отношениям по поводу использования памятников культуры и других культурных ценностей, активно охраняемых не только мерами имущественной, но и административной и уголовной ответственности[4]. Трудовые нормы характеризуют отношения создателя творческого результата с администрацией предприятий, учреждений, организаций по поводу служебных результатов интеллектуальной деятельности (например, служебных произведений и др.). Процессуальные нормы направлены на осуществление в установленной законом форме защиты прав и законных интересов авторов и других правообладателей. Нормы таможенного права регулируют порядок перемещения через границу товаров, содержащих в себе объекты интеллектуальной собственности[5]. Уголовноправовые нормы призваны защитить интеллектуальную собственность от наиболее опасных посягательств - преступлений[6].

До 1 января 2008 г. российское национальное законодательство об интеллектуальной собственности было представлено ГК РФ и другими федеральными законами и подзаконными актами. Его характерной особенностью до недавнего времени была внутренняя неоднородность и отсутствие единого нормативного акта, закрепляющего общие начала правового регулирования отношений по созданию и использованию интеллектуальной собственности. Поэтому до принятия и введения в действие Четвертой части ГК РФ о праве интеллектуальной собственности как единой подотрасли гражданского права можно было говорить только в теоретическом аспекте и только как об основе для законопроектной деятельности в этой области правового регулирования.

Вместе с тем все сказанное о нормах гражданского и иного законодательства позволяет сделать вывод и о многоотраслевом характере законодательства об интеллектуальной собственности, в составе которого акты гражданского законодательства образуют, несомненно, центральную область (ядро), а все остальные располагаются на периферии, играя вспомогательную роль по отношению к гражданско-правовому институту интеллектуальной собственности. Четвертая часть ГК РФ хотя и упразднила двухуровневый принцип построения законодательства об интеллектуальной собственности, но не отрицает его комплексный характер и системные взаимосвязи с иным отраслевым законодательством, включая административное и уголовное право.

Структурно положения права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского законодательства в Четвертой части ГК РФ представлены в виде следующей системы юридических норм, объединенных в отдельные главы, а именно:

  • - гл. 70 ГК РФ «Авторское право», регулирующая основания возникновения, способы и порядок осуществления, перехода (передачи) и прекращения интеллектуальных прав на произведения литературы, науки и искусства, в том числе программы для ЭВМ и базы данных (ст. 1255-1302 ГК РФ);
  • - гл. 71 ГК РФ «Права, смежные с авторскими» посвящена общим правилам регулирования смежных прав (§ 1), правам на исполнение (§ 2), на фонограммы (§ 3), на сообщения радио- или телепередач (§ 4), а также правам, вытекающим из факта организации создания баз данных (§ 5);
  • - гл. 72 «Патентное право» ГК РФ, регулирующая интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и закрепляющая основные положения о патентных правах, их объектах и субъектах (§ 1), виды и содержание патентных прав (§ 2), правила распоряжения исключительными патентными правами (§ 3), правовой режим служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также созданных по заказу и договору (контракту) (§ 4), порядок получения патента (§ 5), прекращение и восстановление действия патента (§ 6), особенности правовой охраны и использования секретных изобретений (§ 7) и защита прав авторов и патентообладателей (§ 8);
  • - гл. 73 «Право на селекционное достижение» ГК РФ, регулирующая интеллектуальные права на селекционные достижения и построенная по следующей структуре: основные положения (§ 1), интеллектуальные права на селекционные достижения (§ 2), распоряжение исключительным правом на селекционное достижение (§ 3), селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору (§ 4), получение патента на селекционное достижение и прекращение его действия (§ 5), защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей;
  • - гл. 74 ГК РФ, посвященная правовому регулированию интеллектуальных прав на топологию интегральной микросхемы (ст. ГК РФ 1448- 1464 ГК РФ);
  • - гл. 75 ГК РФ (ст. 1465-1472 ГК РФ), которая впервые устанавливает правовую охрану до этого неизвестного гражданскому законодательству России объекта - секретов производства, или ноу-хау. Интеллектуальные права на секреты производства в основном сводятся к исключительному праву, его использованию, распоряжению им, ответственности за нарушение и прекращению;
  • - гл. 76 ГК РФ «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», включающая в себя § 1 «Право на фирменное наименование», § 2 «Право на товарный знак и право на знак обслуживания», § 3 «Право на наименование места происхождения товара», § 4 «Право на коммерческое обозначение»;
  • - гл. 77 ГК РФ, замыкающая Четвертую часть ГК РФ и представляющая собой одну из новелл в правовом регулировании отношений, связанных с интеллектуальной собственностью. Впервые в ней регламентируется право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта интеллектуальных прав - единой технологии, который включает в себя в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране (ст. 1542 ГК РФ).

В нормах указанной гл. 77 ГК РФ закрепляются:

  • - сфера применения правил о единой технологии;
  • - право организатора единой технологии;
  • - особенности реализации права на единую технологию, включая обязанность ее практического применения;
  • - права публичных образований в случаях, когда единая технология создается за счет средств или с привлечением средств соответствующего бюджета;
  • - распоряжение правом на единую технологию, приобретение прав на использование результатов, включаемых в состав единой технологии, регулируются иные вопросы.

В продолжение анализа системы правового института интеллектуальной собственности следует отметить, что по сей день помимо ГК РФ существуют и иные федеральные законы, действие которых распространяется либо на отдельные виды объектов, приравненных, например, к произведениям, либо на отдельные, особые сферы создания и использования объектов авторского права и иных видов интеллектуальной собственности, а именно:

  • - Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации»[7], содержащий нормы, относящиеся к применению норм авторского права в деятельности СМИ (выход в свет продукции СМИ, порядок распространения, условия использования произведений и т.д.);
  • - Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»[8] [9];
  • - Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»[8];
  • - Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»[11] и др.

Наряду с законами, источниками права интеллектуальной собственности в Российской Федерации являются федеральные подзаконные нормативные правовые акты, среди которых важную роль играют постановления Правительства РФ, акты Министерства культуры РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ и др. Сохранил свою силу Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»[12], но в него внесен ряд существенных изменений, касающихся понятия коммерческой тайны, объекта коммерческой тайны и режима коммерческой тайны секретов производства (ст. 34 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»[13]).

Что касается патентного права как института права интеллектуальной собственности, то его принадлежность к гражданскому праву всегда требовала включения ГК РФ в состав источников патентного права, определяющего общие условия возникновения, изменения, прекращения, осуществления и защиты гражданских прав, возникновения и реализации права общей собственности, заключения, изменения, прекращения и исполнения договоров и ответственность за их нарушение. В частности, во Второй части ГК РФ установлено несколько видов обязательств, теснейшим образом связанных с объектами патентного права:

  • - договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ);
  • - коммерческая концессия (гл. 54 ГК РФ);
  • - доверительное управление (гл. 53 ГК РФ);
  • - простое товарищество (гл. 55 ГК РФ).

Имущественные права патентообладателей и лицензиатов, кроме того, могут выступать объектами учредительных договоров и залоговых обязательств. Поэтому ГК РФ, безусловно, всегда был источником патентного права, даже тогда, когда он и не определял условий возникновения и прекращения исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а действовал Патентный закон, который, соответственно, утратил силу с 1 января 2008 г. Источниками патентного права на уровне подзаконных нормативных правовых актов являются соответствующие постановления Правительства РФ, акты Роспатента и других федеральных органов государственной власти (Министерства юстиции РФ, Министерства экономического развития РФ и др.).

В завершении правовой характеристики интеллектуальной собственности по законодательству Российской Федерации необходимо отметить, что Конституция РФ определяет место норм об интеллектуальной собственности в российском законодательстве следующим образом: они относятся к исключительному ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71). Это означает, что субъекты РФ и органы местного самоуправления с момента всенародного принятия Конституции РФ (12 декабря 1993 г.) не могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности, а ранее принятые акты - не подлежат дальнейшему применению.

Таким образом, интеллектуальная собственность представляет собой:

  • - как вид объектов гражданских прав - предусмотренные ч. 1 ст. 1225 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
  • - как правовой институт - совокупность норм преимущественно гражданского, а также и иного отраслевого законодательства, регулирующих общественные отношения в сфере создания и использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

  • [1] См.: Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб, пособие. М.: Норма, 2011. С. 154.
  • [2] СПС «КонсультантПлюс».
  • [3] См.: Мозолин В.П. Гражданское право. М.: Проспект, 2012. С. 213.
  • [4] См.: Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы: монография. М.: РИО Российской таможенной академии, 2008; Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статуси охрана: монография / под науч. ред. А.В. Наумова. М.: Норма: ИФРА-М, 2012; Беспалько В.Г. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей от незаконного перехода права собственности, повреждения и уничтожения: монография. М.: Изд-во Российской таможеннойакадемии, 2013 и др.
  • [5] См.: Агамагомедова С.А. Административный механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012 Долгова М.В.. Юрьева Е.В. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты авторского права: монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013; Пауков А.А.Управление качествомтаможенных услуг по защите интллектуальной собственности: дис. ...канд. эконом, наук. М., 2004 и др.
  • [6] См.: Беспалько В.Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности // Совершенствование практики защиты таможенными органами России прав интеллектуальной собственности: Материалы докладов научно-практической конференции. М.: РИО Российской таможенной академии, 2008. С. 99-102 и др.
  • [7] Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
  • [8] СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473.
  • [9] СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 2.
  • [10] СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473.
  • [11] СЗ РФ. 1999. №2. Ст. 234.
  • [12] СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
  • [13] СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5497.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >